Приобретение наследства или отказ от него - Адвокат

Приобретение наследства или отказ от него — Адвокат

Можно ли оспорить свой отказ от наследства?

Наследников трое (мать и два сына). По просьбе матери я отказался от наследования. Теперь хочу оспорить этот акт. Речь идет о доле в квартире. Возможно ли это сделать?

В соответствии с п. 5 ст. 10 ражданского кодекса РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Таким образом, изначально законодательно уже закреплена добросовестность наследника при осуществлении ими каких-либо действий.

Согласно п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Но при этом отказ от наследства, который по своей правовой природе является односторонней сделкой, может быть признан недействительным в соответствии с общими положениями законодательства о недействительности сделок.

Согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. В соответствии со ст. 156 ГК РФ к односторонним сделкам применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, отказ от наследства), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ) и специальными правилами разд. V ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Чтобы признать оспоримую сделку (отказ от наследства) недействительной, применить последствия недействительности сделки, у автора вопроса, отказавшегося от наследства, должны быть юридические основания, предусмотренные законодательством. В большинстве своем они связаны именно с пороком воли лица, заключившего сделку (в нашем случа е- отказ от наследства).

Так, например, отказ от наследства может быть признан недействительным, поскольку отказ был совершен гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), или совершен под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ), или под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ), т.е. подлинная воля стороны не была изначально направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении.

При этом автору вопроса придется доказать в судебном процессе те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ).

В рассматриваемой ситуации автор не указывает следующий юридически значимый момент: в какой форме был оформлен им отказ от наследства — в простой письменной или удостоверен нотариусом?

Если отказ от наследства был надлежаще оформлен нотариусом, то при удостоверении сделок нотариус осуществляет проверку дееспособности граждан, а также обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон, не противоречит ли требованиям закона (ч. 1 ст. 43 и ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1).

Если действия нотариуса в установленном законом порядке не оспорены, а доказательств обратного в судебном процессе автор вопроса не предоставит, то суд может исходить из того что, факт удостоверения сделки нотариусом свидетельствует о том, что гражданин, совершивший сделку, в момент ее удостоверения был способен понимать характер своих действий и руководить ими в том объеме, который необходим для совершения юридически значимого действия (см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2019 № 09АП- 29877/2019-ГК).

Таким образом, если отказ от наследства был надлежаще оформлен нотариусом, изначально содержание отказа наследника не противоречило закону, а сам он обладал в момент заключения этой односторонней сделки полной право- и дееспособностью, при этом волеизъявление отказавшегося наследника было свободно и совершалось в условиях, исключающих вредное воздействие на него (т.е. отказ была сделан не под влиянием заблуждения), то признать такой отказ от наследства недействительным в судебном порядке крайне сложно.

Статья 1159. Способы отказа от наследства

1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса.

3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

  • Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства
  • Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа

Комментарий к ст. 1159 ГК РФ

1. Несмотря на название коммент. ст. — «Способы отказа от наследства», она предусматривает не способы, а только один способ отказа от наследства — путем подачи наследником по месту открытия наследства заявления об отказе от наследства, т.е. формальный способ отказа.

Такой способ подразумевает выражение прямого волеизъявления наследником своих намерений относительно причитающегося ему наследства. Тем не менее представляется, что волеизъявление на отказ от принятия наследства может быть выражено не только прямо, но и косвенно. Возможность косвенного волеизъявления, выраженного через конклюдентные действия, на отказ от наследства прямо в законодательстве не предусмотрена, поэтому никакие действия наследника не могут быть расценены как отказ от наследства. Но поскольку наследник имеет право выбора только между двумя возможностями — принять наследство или отказаться от него, любое его поведение может быть расценено либо как принятие наследства, либо как отказ от него.

Поэтому даже теоретически должен существовать не только предусмотренный коммент. ст. формальный способ отказа от наследства, но и фактический, поскольку, если наследник не совершает действий по принятию наследства, но и не подает заявления об отказе от наследства, его поведение относительно причитающегося ему наследства должно быть однозначно квалифицировано. Такое поведение является несовершением действий, т.е. может быть квалифицировано как молчание. В гражданском праве волеизъявление может выражаться посредством молчания, поэтому отсутствие действий, направленных на принятие наследства, должно расцениваться как свидетельство отказа наследника от принятия наследства. Таким образом, действует презумпция отказа от принятия наследства при отсутствии волеизъявления на его принятие. Фактический отказ от наследства осуществляется путем непринятия наследства, которое и является фактическим способом отказа от наследства.

По истечении предусмотренного законом срока для принятия наследства такой отказ является необратимым, безусловным и безоговорочным (ст. 1157 ГК). Но при этом следует учитывать, что срок принятия наследства может быть восстановлен (ст. 1155 ГК).

Молчание и отсутствие действий со стороны наследника по принятию наследства по общему правилу свидетельствуют об отказе от наследства. Исключением из этого правила является случай, когда наследником является несовершеннолетний или иное лицо, отказ от наследства которого невозможен без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Если его законные представители без согласования с органом опеки и попечительства не подали в срок от имени несовершеннолетнего или иного лица заявление о принятии наследства, отказ не может быть признан законным. В такой ситуации права несовершеннолетнего могут быть защищены, например, подачей заявления о продлении срока для принятия наследства.

2. Формальный способ отказа от наследства заключается в подаче наследником заявления об отказе от наследства. Такой способ отказа от наследства в литературе получил название формального, поскольку предполагает оформление документов и соблюдение определенных правил их подготовки и подачи. Его также можно назвать и прямым способом отказа от наследства, так как воля наследника выражается прямо и направлена именно на создание правовых последствий — отказ от принятия наследства в полном составе.

Такое заявление требует соблюдения письменной формы и подается по месту открытия наследства. На заявлении отмечается дата его получения, заверенная нотариусом. Такое заверение можно считать удостоверительной надписью нотариуса, т.е. отказ от наследства формальным способом требует соблюдения нотариальной письменной формы.

Заявление подается нотариусу или должностному лицу, уполномоченному законом на выдачу свидетельства о праве на наследство. Уполномоченными органами, в которые подается заявление, являются государственные нотариальные конторы, действующие по месту открытия наследства (ст. 36 Основ законодательства о нотариате), а также консульские учреждения, если наследство открывается за пределами Российской Федерации (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В последнем случае уполномоченными должностными лицами являются консул или должностное лицо, которому поручено консулом выполнение нотариального действия. Если в нотариальном округе отсутствует государственная нотариальная контора, то наследник может подать заявление частному нотариусу, которому поручено их принятие совместным решением органов юстиции и нотариальной палаты (ч. 2 ст. 36 Основ законодательства о нотариате).

Подача заявления об отказе от части наследства не допускается.

Заявление об отказе от наследства является неоспоримым доказательством отказа наследника от наследства.

3. В заявлении об отказе от наследства указываются фамилия, имя и отчество наследника и наследодателя; дата смерти наследодателя и последнее место его жительства; волеизъявление наследника об отказе от наследства; основание наследования (завещание, родственные и другие отношения); дата подачи заявления; данные о лице, в чью пользу осуществляется направленный отказ; иные сведения в зависимости от известной наследнику информации; в случае необходимости — согласие органа опеки и попечительства.

Заявление об отказе от наследства оформляется в соответствии с правилами оформления сделок. Нотариус, которому подано такое заявление, устанавливает личность заявителя и проверяет его дееспособность.

Заявление регистрируется в Книге учета наследственных дел, и на его основе заводится наследственное дело, даже если к этому моменту к нотариусу не поступило ни от кого заявлений о принятии наследства. Если заявление об отказе от наследства стало первым документом, полученным нотариусом и свидетельствующим об открытии наследства, оно является основанием для начала производства по наследственному делу. При этом не имеет значения соблюдение предусмотренных правил оформления и установленных сроков, поскольку документы, поданные с нарушением таких правил, впоследствии могут стать основанием для совершения нотариусом других нотариальных действий (отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство и т.п.).

4. Наследник может подать заявление об отказе от наследства лично, по почте или через другое лицо.

Если заявление подается наследником лично, нотариус устанавливает личность заявителя, проверяет подлинность подписи и делает отметку на заявлении с указанием сведений о наследнике. Заявление помимо подписи наследника должно содержать отметку о документе, удостоверяющем личность наследника, и о его реквизитах.

Если заявление отправляется по почте, то подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 3 ст. 185 ГК). Если по почте прислано заявление с незасвидетельствованной подписью наследника, нотариус обязан его также принять, чтобы не допустить пропуска срока для принятия наследства. Дата заявления фиксируется по первому отправлению. Но нотариус в этом случае посылает наследнику извещение о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление по почте или явиться к нотариусу лично.

При пересылке заявления по почте датой подачи заявления считается дата сдачи его на почту. Доказательством факта отправки служат конверт с почтовым штемпелем или квитанция об отправке ценного или заказного письма. При отсутствии у наследника таких доказательств факт отправления заявления по почте может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом, то подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным согласно п. 7 ст. 1125 ГК или п. 3 ст. 185 ГК.

Заявление об отказе от наследства может быть подано представителем по доверенности. В этом случае в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие представителя на такой отказ. При отсутствии в доверенности такого указания представитель считается не обладающим полномочием на отказ от наследства представляемым, а заявление об отказе не может быть принято нотариусом. Принимая заявление, нотариус проверяет полномочия представителей и подлинность подписей, а также делает отметку на заявлении с указанием сведений о наследнике. Если представитель подает заявление об отказе от наследства без представления доверенности, нотариус должен его принять, но доверенность, дающая представителю полномочие на отказ от наследства, должна быть предоставлена ему до истечения срока принятия наследства.

Законные представители подают заявление о принятии наследства без доверенности, но при предъявлении документов, удостоверяющих их отношения с наследником (свидетельство о рождении ребенка, решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна и т.п.).

Отказ от наследства

Одна из постоянно актуальных тем — наследственное право. Сегодня хотим рассказать о необходимости в отказе от наследства по прошествии шести месяцев с момента вступления в права.

Рассмотрим на следующем примере: заявитель вступил в права наследства, оформив нотариально заверенное заявление. В последующем имущество на себя не переоформлял, ничего не использовал, деньги с вкладов не снимал. По прошествии двух с половиной лет с момента вступления в наследство пришло судебное извещение с претензией банка. Как выяснилось, наследодатель имел незакрытый кредит, и банк требует его оплаты. Наследник хочет получить в суде решение об отказе от наследства. Какие существуют возможности у заявителя это сделать в рамках закона, и чем можно мотивировать отказ?

В течение какого времени возможен отказ от наследства

Законный наследник может оказаться от наследства в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, в соответствии с положениями ГК России. Открытие наследства происходит в день смерти человека.

В какой момент времени происходит принятие наследства

Все имущество, входящее в наследство, считается собственностью законного наследника с момента открытия наследства, вне зависимости от даты фактического вступления в наследство и совершения госрегистрации наследственных прав на переходящее от умершего имущество, если таковое подлежит регистрации в государственных органах.

Чтобы вступить в права наследства необходимо его принятие наследником. Распространенным способом принятия является подача соответствующего заявления нотариусу, что в рассматриваемом примере и было сделано заявителем.

Правоустанавливающие документы на наследство получаются наследниками после подачи заявления по прошествию шести месяцев с момента открытия наследства. Соответственно, получение документов о правах на наследуемое имущество считается правом, а не обязанностью. Тот факт, что заявитель не стал получать правоустанавливающие документы, не стал использовать по своему усмотрению имущество и денежные средства на вкладах, которые унаследовал, в этой ситуации не учитывается и не может быть признан юридическим.

Наследники, вступившие в права на законных основаниях, не могут быть освобождены от возникающих в связи с этим обязательств, если не получали правоустанавливающие документы на наследство, что утверждено постановлением Пленума ВС России в положениях, касающихся судебной практики по наследственным делам.

Несет ли ответственность наследник по задолженностям наследодателя?

Наследственная масса включает помимо имущества также и долги. Вступившие в права наследники несут ответственность по задолженностям наследодателя в рамках стоимости полученного ими имущества. Если наследник имевшего долги вступил в права наследства, у него образовывается задолженность перед кредитором усопшего, но только в рамках стоимости полученного им имущества.

Оценочная стоимость имущества определяется его совокупной рыночной ценой в день открытия наследства. У кредиторов наследодателя есть право предъявления требований к вступившим в права наследников до истечения времени исковой давности, которые установлены для подобных требований положениями ГК России. Так и поступил банк кредитор, направив требование о возврате кредита заявителю, вступившему в наследство. Если заявитель, вступая в наследство, не был проинформирован о наличии незакрытых кредитов у усопшего, обязательства по их погашению возникают в день вручения требования от кредитора.

Если наследственное имущество отсутствует или его недостаточно для закрытия требований кредиторов, погашение долга не может производиться за счет личного имущества заявителя, вступившего в наследство. Соответственно, обязательства по задолженностям наследодателя считаются прекращенными по причине невозможности их полного или частичного исполнения.

Существует ли возможность отказа от наследства после истечения 6 месяцев?

Возможность отказаться от наследства сохраняется и после истечения шести месяцев с момента вступления, но только по решению суда. Для этого необходимо привести веские доказательства, что наследник не отказался от наследства в установленный законом срок по веской причине, не имея возможности оформить надлежащим образом свой отказ. В этом случае может быть принято судебное решение, признающее наследника отказавшимся от наследства.

Поэтому, пропущенный заявителем срок возможности отказа от наследства не всегда подлежит восстановлению. Зачастую это практически невозможно.

Заявителю необходимо привести веские доводы, почему подача заявления об отказе от наследства произошла гораздо позже установленного законом срока. Необходимо обратиться в судебные органы с просьбой о восстановлении срока, в течение которого можно отказаться от вступления в наследство.

Большое значение имеет факт действительной невозможности подачи заявления нотариусу об отказе от наследства в отведенный законом срок, чтобы объяснить судебным органам причину пропуска. Это может быть длительная болезнь, нахождение в дальней экспедиции или служебной командировке. Отсутствие должных знаний наследственных законов, как и краткосрочные заболевания не являются вескими доводами для суда.

Помимо перечисленного, необходимо предоставить суду значимые причины отказа от наследства. Банальные объяснения о возникшей неожиданно задолженности или нежелании содержать полученное имущество не могут быть признаны судом достаточно вескими. все статьи

Подопечный и наследство: вступать нельзя отказаться

Вступление в наследство, доставшееся подопечному ребёнку, — распространённая головная боль опекуна или попечителя. С одной стороны, одна четвёртая квартиры в посёлке Заречное, куда ходит раз в день автобус из райцентра, — не факт, что нужное приобретение, с другой, кто же будет отказываться от квартиры, скажем, в областном центре? Во всяком случае, принятие (или непринятие) наследства — предмет обсуждения между опекуном и органом опеки, а если подопечному уже есть 14 лет — то и с ним.

Во-первых, надо понимать, что автоматической обязанности принимать наследство не возникает ни у опекуна, ни у попечителя.

Принятие наследства — это сделка. Пусть односторонняя, но сделка. Это значит, что к данному действию должны применяться все установленные законом правила, предусмотренные для сделок подопечного. Наряду с этим, в статье 37 ГК РФ не содержится такого вида сделок, как «принятие наследства», не подходит принятие наследства под остальные, поименованные общим образом, виды сделок. То есть, само по себе принятие наследства (в отличие, например, от продажи недвижимости) происходит без обязательного предварительного согласия органа опеки и попечительства.

При этом надо обратить внимание, что принятие наследства — это действие. А непринятие наследства (то есть, несовершение каких-то действий, направленных на его принятие) — не действие. Поэтому, строго говоря, если вы, получив информацию о кончине, например, матери подопечного и открывшемся наследстве, ничего не предпринимаете — вы ничего не нарушаете.

Существует мнение, что орган опеки может обязать вас принять наследство, выдав обязательное для исполнения указание о распоряжении имуществом подопечного (часть 2 ст. 19 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). Такое указание обязательно должно быть письменным и, соответственно, подписанным руководителем органа опеки и попечительства. Всякого рода «беседы» в зачёт не идут ни в каком случае. Однако, надо учесть, что орган опеки имеет право давать указания о распоряжении именно имуществом подопечного. Но до вступления в наследство это имущество не может считаться уже принадлежащим наследнику.

Иными словами, заставить вас принять наследство административно-командным образом нельзя.

На мой взгляд, если опекун не подаёт заявление о принятии наследства, единственное, что может сделать орган опеки, — обратиться в суд с иском о признании права собственности подопечного в порядке наследования.

Второе. Если ребёнку уже 14 лет, надо учитывать, что все сделки, включая и сделку по принятию наследства, совершает он сам, а попечитель (и в ряде случаев, орган опеки) лишь даёт разрешение на эту сделку. Поэтому, если подросток по каким-либо причинам не хочет принимать наследство, заставить его нельзя. Ему просто НЕ надо ставить подпись.

Третье. Не всегда принятие наследства — сделка к выгоде подопечного, и значит, не всегда опекун вправе принимать его (а попечитель — давать согласие на его принятие).

Само по себе принятие наследства— это не только заявление о том, что наследник готов принять какое-то имущество, но и подпись о том, что наследник принимает на себя долги наследодателя, и, в некоторых случаях такое возможно, иные обязательства, связанные с наследством. Далеко не всегда овчинка стоит выделки.

Читайте также  Можно ли вернуть долги, если должник умер?

Приведу пример. В райцентре Ярославской области открылось наследство после умершей К. Наследниками оказались её мать и двое несовершеннолетних детей. В наследственную массу включена 1/6 двухкомнатной квартиры. Таким образом, в наследство одному из детей, находящихся под опекой, достанется 1/18 доля провинциальной «двушки». При этом долги матери по кредитам и часть долгов за квартплату составляют более миллиона рублей, что превышает не только стоимость доли, но и стоимость квартиры целиком. При таких обстоятельствах мы рекомендовали опекуну воздержаться от принятия наследства, несмотря на активное давление органа опеки.

Таким образом, при принятии наследства подопечному придётся погасить часть долгов наследодателя. В пределах стоимости полученного наследства, конечно, но откуда он возьмёт эти несколько сотен тысяч рублей? Из кармана опекуна? Из собственных средств, выделяемых на его содержание? Зачем? Разумеется, проще вовсе не принимать наследство.

Опекун вправе совершать (а попечитель давать согласие) лишь такие сделки, которые ведут к выгоде подопечного. Принять в наследство неликвидный кусок квартиры, обременённый долгами и расположенный вдали от места жительства подопечного, — разве это к выгоде? Ведь такое имущество придётся содержать, и средства на это будут взяты у самого подопечного, во всяком случае, это не расходы опекуна.

Ещё один важный момент. Вступив в права наследства на какое-либо жильё, ваш подопечный неизбежно столкнётся с проблемой получения жилья по достижении 18 лет. Первое, что ему предложат чиновники, это вселяться в ту «долю», которую он так опрометчиво получил, будучи, например, семилетним. И, в лучшем случае, удастся доказать, что проживание на этой «доле» невозможно, а в худшем, ребёнок потеряет право на получение жилья от государства. Разумеется, этот аргумент никак не будет воспринят органом опеки при принятии наследства, но к совершеннолетию это может действительно стать проблемой.

Таким образом, если у вашего подопечного внезапно появился наследодатель, не торопитесь вступать в наследство. Необходимо оценить, насколько эта сделка направлена к выгоде подопечного (с учётом всех факторов) и лишь затем решить: принять наследство или воздержаться от этого. Орган опеки не может «заставить» опекуна принимать наследство, а может лишь сам обратиться в суд с требованием о признании права собственности за подопечным. Но, как говорится, «науке такое не известно». А подросток старше 14 лет и вовсе вправе сам решать, принимать наследство или нет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector